Товарищество уставной капитал

Содержание

Вклады в имущество хозяйственного товарищества или общества, основные положения об уставном капитале хозяйственного общества

Энциклопедия МИП » Гражданское право » Юр. лица » Вклады в имущество хозяйственного товарищества или общества, основные положения об уставном капитале хозяйственного общества

Взносы, которые осуществляются членами объединения.

Состав капитала хозяйственного общества образован из нарицательной цены акций, которые были куплены акционерами, и, соответственно, из нарицательной цены долей членов товарищества.

Рассмотрим основные особенности вкладов, порядок формирования, минимальный размер уставного капитала и многие другие вопросы.

Понятие и функциональное назначение вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества

Вклады в активы хозяйственного товарищества – это дополнительные взносы, которые осуществляются членами хозяйственного объединения посредством денежных средств или не финансового эквивалента.

Вкладом являются:

  • денежные средства;
  • права имущественного характера, которые находят выражение в денежном эквиваленте;
  • ценные бумаги.

Виды вкладов, которые могут осуществлять члены хозяйственного общества, определяет договор об учреждении компании.

Порядок оплаты внеочередного пакета акций определяется посредством выпуска решения об их размещении.

Пункт 2 статьи 34 Закона об АО регламентирует, что оплата альтернативных разновидностей эмиссионных ценных бумаг может производиться только денежными средствами.

Основные функциональные особенности вкладов:

  • осуществление инвестиций;
  • покрытие убытков;
  • развитие технологий и повышение качества осуществляемой деятельности;
  • на прочие цели.

Виды имущества, которое может считаться вкладом в имущество товарищества или общества

Согласно статье 66.1 ГК РФ вкладом могут являться:

  • деньги;
  • вещественные ценности;
  • доли в имуществе других товариществ;
  • государственные облигации.

Законом не предусматривается ограничение или запрет на какие-либо разновидности имущества – по основному правилу, член общества может осуществить вклад любой собственностью, которая может быть оценена в денежном эквиваленте.

Часть 2 статьи 66.1 ГК РФ регламентирует возможность ограничения типов имущества, которыми можно осуществить вклад, учредительной документацией хозяйственного товарищества или общества.

В юридических литературных источниках до сих пор существует недопонимание по поводу того, какое имущество может являться вкладом, какое правовое положение имеют блага нематериального характера, служащие в качестве взносов, может ли оплата капитала производиться исключительно нематериальными способами, какое соотношение должно быть у материальных и нематериальных активов в капитале.

Понятие и функции уставного капитала хозяйственного общества

В юридическом праве периода социализма уставной фонд был оценкой в денежном эквиваленте основных фондовых средств и оборотных активов, действующих в организации в любой период осуществления хозяйственной деятельности.

Определение уставного фонда обозначалось лишь как условный термин, отражающий совокупность средств, находящихся в обороте, и основных фондов в финансовом эквиваленте.

Уставный капитал – это сумма нарицательной цены акций или долей хозяйственного общества, которые были приобретены его членами.

Уставный капитал – это суммированная цена имущества, которое вносится членами для оплаты за возможность участия в деятельности организации. Другими словами, сумма капитала – номинальное значение, предоставляющее данные лишь об общей оценке взносов участников на период их осуществления.

Уставный капитал, по сути, не оценка цены имущества, находящегося на балансе товарищества. Реальное денежное значение может быть как больше, так и меньше суммы капитала.

Уставный капитал – одно из средств создания имущества хозяйственного общества или товарищества.

Уставный капитал обеспечивает исполнение трех главных функций:

  • материально-обеспечительная функция – вклады в имущество товарищества составляют структуру материальной базы для дальнейшего ведения деятельности;
  • гарантийная – хозяйственное общество несет правовую ответственность перед кредиторами в рамках имущества, находящегося на балансе организации;
  • распределительная – уставный капитал отражает соотношение долей участия каждого акционера, а также определяет дальнейшее распределение полученной прибыли в результате деятельности соответственно внесенному вкладу.

Процедура формирования уставного капитала

Понятие и особенности формирования не закреплены в действующем законодательстве. Путем логических размышлений можно сделать вывод, что формирование осуществляется не только при образовании хозяйственного общества, но и при дальнейшем увеличении его уставного капитала.

Процедура формирования должна устанавливаться учредительными документами товарищества. При этом необходимо регулирование следующих аспектов:

  • перечень лиц, которые будут участвовать в формировании уставного капитала товарищества;
  • виды имущества, которыми будет произведена оплата приобретаемых акций или долей;
  • порядок оценки имущественных или денежных вкладов участников в уставный капитал;
  • сроки формирования.

Минимальный размер уставных капиталов

Действующее законодательство регламентирует определенный минимальный размер уставного капитала в зависимости от того, какую организационно-правовую форму имеет учреждение:

  • ОАО – не менее тысячи МРОТ;
  • ЗАО и ООО – не менее ста МРОТ.

Согласно положениям статьи 26 Закона об АО, а также пункта 1 статьи 14 Закона об ООО, значение минимального размера оплаты труда устанавливается, исходя из даты предоставления документов в соответствующий регистрирующий орган.

Порядок и правила оплаты уставного капитала

Каждый член хозяйственного общества обязан своевременно оплачивать приобретаемые акции или доли. Несоблюдение данных требований влечет за собой определенные правовые последствия.

Участник ООО, при невнесении в срок оплаты, теряет право на свою долю – она переходит к объединению. По положениям пункта 3 статьи 23 Закона об ООО, организация обязана осуществить выплату действительной цены доли соответственно внесенной участником части вклада.

При неоплате акций в ОАО права собственности на них переходят к обществу. Такие акции не дают права голоса, их учет при подсчете голосов не производится. По ним также не осуществляется начисление дивидендов.

В этих случаях ОАО обязано реализовать акции в течение 12 месяцев, иначе уставный капитал должен быть соразмерно уменьшен посредством погашения таких акций.

Особенность оплаты долей в уставном капитале не денежными средствами

При оплате долей путем внесения не денежных вкладов возникают некоторые особенности в оценке реальной стоимости таких взносов.

В ООО при взносе денежными средствами до 20000 рублей реальная оценка устанавливается путем достижения соглашения между учредителями общества. При превышении данного предела для оценки требуется привлекать независимого эксперта (пункт 2 статьи 15 Закона об ООО).

В ОАО стоимость не денежного вклада определяет общий совет директоров. В процессе обязательно должен участвовать независимый оценщик, причем вне зависимости от того, какой размер имеет не денежный вклад (пункт 3 статьи 34 Закона об АО).

Гарантийная функция уставного капитала

Капитал, образованный при учреждении организации, является показателем цены имущества, которое находится на балансе.

Гарантийная функция обеспечивает погашение задолженности организации перед третьими лицами, интересы которых прямо или косвенно затрагиваются деятельностью.

Члены обществ, по сравнению с участниками полных товариществ, не отвечают по кредиторской задолженности общества своими имущественными правами, а несут ответственность только в рамках коллективных активов. В связи с этим общество должно располагать активами для покрытия убытков третьих лиц при возникновении определенных ситуаций.

В целях исполнения данной функции общество должно иметь минимальный размер уставного капитала не ниже установленного законодательством уровня. Помимо этого, гарантийная функция обеспечивается обязательным внесением вклада в капитал каждым участником общества.

Многие юристы отмечают, что действующий минимальный размер уставного капитала не может в полной мере обеспечивать законные права и интересы кредиторов.

Хозяйственные общества и товарищества

Хозяйственные товарищества и общества — основные действующие лица современного коммерческого оборота. Они позволяют объединять капиталы и личную деятельность участников ради достижения общей хозяйственной цели. Кроме того, хозяйственные общества дают возможность ограничить предпринимательский риск участников, чем в значительной степени и объясняется их привлекательность.

Хозяйственные товарищества и общества обладают двумя основными квалифицирующими признаками.

Во-первых, они являются коммерческими организациями, т.е. юридическими лицами, преследующими в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, которая может распределяться между участниками.

Во-вторых, они имеют уставный или складочный капитал, разделенный на доли участников.

Доля в уставном (складочном) капитале не сообщает участнику никаких вещных прав на имущество товарищества (общества), которое принадлежит последнему на праве собственности как юридическому лицу (см. п. 2 ст. 48 ГК РФ). В ней лишь выражены обязательственные права участника по отношению к товариществу (обществу), т.е. право на определенную часть прибыли и ликвидационный остаток либо стоимость определенной части имущества товарищества (общества) при выбытии из его состава, а также права участника по управлению товариществом (обществом).

Поскольку уставный (складочный) капитал имеет большое значение для защиты интересов кредиторов товарищества (общества), его регулированию в ГК и издаваемых в соответствии с ним специальных законах посвящен целый ряд положений. Для хозяйственных обществ, по обязательствам которых их участники (по общему правилу) не несут личной ответственности, устанавливается минимальный размер уставного капитала и вводятся подробные правила, касающиеся его оплаты, увеличения и уменьшения. Кроме того, для всех товариществ и обществ предусмотрены нормы, регулирующие соотношение уставного (складочного) капитала с чистыми активами товарищества или общества (см. п. 2 ст. 74, п. 4 ст. 90, п. 4 ст. 99 ГК РФ).

Хозяйственные товарищества и общества могут создаваться в строго определенных организационно-правовых формах:

— полного товарищества,

— товарищества на вере (коммандитного товарищества),

— акционерного общества,

— общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью.

Все эти организационно-правовые формы были известны российскому законодательству и ранее, однако охватывались они единым родовым понятием «торговое товарищество», что соответствовало традиции романо-германской правовой системы. ГК вслед за Основами ГЗ разделил их на две группы — хозяйственные товарищества и хозяйственные общества, хотя и не снабдил их самостоятельными определениями. Очевидно, что в основе такого деления лежит получившее ныне широкое распространение доктринальное положение о том, что товарищество есть объединение лиц, а общество представляет собой объединение капиталов.

Исходя из этого обнаруживаются следующие основные различия правового положения товариществ и обществ, приведенные в ГК с различной степенью последовательности:

1) товарищество, несмотря на обладание собственной правосубъектностью, рассматривается как договорное объединение. Оно действует на основании учредительного договора, а не устава, как большинство других юридических лиц;

2) поскольку товарищество есть объединение лиц, предполагающих совместно осуществлять предпринимательскую деятельность, его участниками могут быть только индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, тогда как для участия в обществах подобное ограничение не предусмотрено;

3) участники товарищества, за исключением вкладчиков в товариществе на вере, при всех обстоятельствах несут неограниченную солидарную ответственность по обязательствам товарищества. На участников общества такая ответственность может быть возложена лишь по ограниченному кругу оснований, прямо предусмотренных ГК (см. ст. 56, 95, 105 ГК РФ);

4) лицо может участвовать в качестве полного товарища только в одном товариществе;

5) товарищество не может быть создано одним лицом, а для общества такая возможность допускается;

6) непременным условием создания и деятельности общества является его надлежащая капитализация. Поэтому закон достаточно строго регулирует вопросы формирования уставного капитала общества, изменения его размера, а также поддержания активов общества на уровне, не меньшем уставного капитала;

7) у товариществ отсутствует система органов, характерная для обществ. Дела товарищества ведут сами участники, в то время как в обществе эти функции могут осуществляться наемными лицами или передаваться по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю;

8) фирменное наименование товарищества обязательно должно включать имя (наименование) хотя бы одного из участников, тогда как у общества оно может быть произвольным;

9) право на участие в обществе передается более свободно, чем в товариществе;

10) изменения состава участников общества никак не сказываются на его дальнейшей судьбе, тогда как выбытие полного товарища по общему правилу влечет прекращение товарищества;

11) в правовом регулировании обществ достаточно высок удельный вес императивных норм. Товарищества же регулируются преимущественно диспозитивными нормами.

Имущество хозяйственного товарищества или общества первоначально формируется за счет вкладов учредителей. В качестве вклада могут выступать лишь такие вещи и имущественные права, которые поддаются денежной оценке.

Полное товарищество — старейшая из всех организационно-правовых форм хозяйственных товариществ и обществ. В этой форме наиболее ярко выражен личный элемент и, напротив, отсутствует ограничение ответственности участников по обязательствам товарищества. Поэтому использование формы полного товарищества сопряжено для его участников с повышенным риском. Однако именно с этим недостатком тесно связаны и достоинства полного товарищества, которые делают его весьма привлекательной формой предпринимательства. Поскольку требования кредиторов полного товарищества гарантированы не только складочным капиталом, но и личным имуществом товарищей, оно, как правило, не испытывает особых трудностей в получении кредита.

Полное товарищество обычно вызывает доверие и у коммерческих партнеров, т.к. имущественный риск, принимаемый на себя его участниками, говорит о серьезности их намерений и солидности предприятия. Немаловажно и то, что в отношении полных товариществ законодательство содержит относительно немного императивных предписаний, позволяя участникам урегулировать свои взаимоотношения наиболее приемлемым для них образом. Организационная структура полного товарищества предельно проста и практически не требует управленческих расходов. Наконец, к полным товариществам не предъявляется никаких требований относительно опубликования результатов деятельности и отчетных документов.

Определение полного товарищества включает пять его существенных характеристик:

1) в основе полного товарищества лежит договор между его участниками;

2) полное товарищество создается для осуществления предпринимательской деятельности, т.е. является коммерческой организацией (что прямо отражено в ст. 66 ГК) и обладает, таким образом, общей правоспособностью в соответствии со ст. 49 ГК;

3) в деятельности полного товарищества предполагается личное участие всех товарищей;

4) предпринимательская деятельность осуществляется от имени товарищества — юридического лица;

5) участники товарищества несут по его обязательствам ответственность принадлежащим им имуществом (характер и объем этой ответственности определяются ст. 75 ГК).

Товарищество на вере (или коммандитное товарищество) относится, наряду с полным товариществом, к старейшим организационно-правовым формам предпринимательской деятельности. В его составе имеются две группы участников, правовое положение которых различно: полные товарищи и вкладчики (коммандитисты). Полные товарищи управляют всеми делами товарищества, но и несут неограниченную ответственность по его обязательствам.

Вкладчики же практически не участвуют в управлении, однако и риск их ограничен размерами вкладов в капитал товарищества. Исторически товарищество на вере возникло как видоизмененная форма полного товарищества, позволяющая товарищам привлекать средства со стороны на менее рискованных условиях, чем по договору займа. Для вкладчиков же она оказалась привлекательна возможностью получать доходы от предпринимательской деятельности, лично в ней не участвуя и не рискуя всем своим имуществом.

ГК остановился на двух вариантах названия данной организационно-правовой формы — исконно русском (товарищество на вере) и международном романо-германском (коммандитное товарищество). Оба варианта в равной степени могут использоваться на практике, однако они не должны сочетаться в одном фирменном наименовании. На это указывает абз. 1 п. 4 комментируемой статьи, где варианты названия товарищества приведены как альтернативные.

В отношении полных товарищей действуют ст. 71 — 80 ГК РФ. Пункт 5 содержит общую отсылку к правилам о полном товариществе, не противоречащим специальным нормам о товариществе на вере.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

ГК содержит лишь основные положения об ООО. В соответствии с п. 3 статьи 87 ГК детальное регулирование их правового положения обеспечивается Законом об ООО. Особенности правового положения ООО, являющихся кредитными организациями, а также права и обязанности их участников определяются законами о кредитных организациях.

Кроме того, согласно п. 2 ст. 1 Закона об ООО особенности правового положения, порядка создания, реорганизации и ликвидации ООО в сферах банковской, страховой и инвестиционной деятельности, а также в области производства сельскохозяйственной продукции определяются иными федеральными законами. В связи с этим необходимо иметь в виду, что круг вопросов, указанных в п. 3 статьи 87 ГК и п. 2 ст. 1 Закона об ООО, по которым иными федеральными законами могут устанавливаться особенности правового регулирования, является исчерпывающим.

Общество с ограниченной ответственностью — это коммерческая организация, имеющая разделенный на доли участников уставный капитал и самостоятельно отвечающая по своим обязательствам. Участники общества по его обязательствам ответственности не несут, за исключением особых случаев, предусмотренных п. 3 ст. 56 и п. 2 ст. 105 ГК. Это, в частности, означает, что на имущество участника ООО не может быть наложен арест в качестве меры по обеспечению исполнения решения, вынесенного арбитражным судом по делу, ответчиком в котором являлось ООО.

ГК допускает возможность создания ООО одним лицом, а п. 2 ст. 7 Закона об ООО добавляет к этому, что оно не только может быть учреждено одним лицом, но и впоследствии стать обществом с единственным участником. Правовое положение общества с единственным участником имеет особенности, проявляющиеся в первую очередь в вопросах управления им. Так, ст. 39 Закона об ООО предусматривает, что в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом правила Закона об ООО, касающиеся общего собрания участников, не применяются, за исключением положений о сроках проведения годового собрания. Кроме того, общество с единственным участником имеет не два учредительных документа, а только один — устав.

Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разделен на равные доли, каждая из которых представлена ценной бумагой — акцией.

Положения п. 1 ст. 96 ГК, регламентирующие организационные основы АО, получили развитие в Законе об акционерных обществах (ст. 1), где дается более полное определение этих обществ с учетом ст. 66 ГК, посвященной хозяйственным обществам в целом, и п. 2 ст. 48 ГК, определяющего экономические и правовые основы отношений юридического лица и его учредителей (участников).

В Закон об акционерных обществах, принятый 26 декабря 1995 г. и введенный в действие с 1 января 1996 г. внесены существенные изменения и дополнения на 06.04.2004 г.

В правовой характеристике акционерного общества необходимо выделить следующее:

а) акционерное общество — коммерческая организация, т.е. такая, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли (п. 2 ст. 50 ГК). Оно может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом (п. 1 ст. 49 ГК). Изъятия из общей правоспособности устанавливаются законодательством лишь для отдельных категорий акционерных обществ (например, действующих в банковской, страховой, инвестиционной сферах);

б) уставный капитал акционерного общества разделен на определенное число равных долей, каждой из которых соответствует акция — ценная бумага (ст. 142, 143 ГК), наделяющая любого ее владельца (акционера) равными правами;

в) отношения между акционером и обществом носят корпоративный характер; при этом лицо, вкладывающее свои средства в капитал общества, приобретает обязательственные права по отношению к обществу — право на получение части доходов (дивидендов) и ряд других. Денежные средства и иные имущественные ценности, передаваемые акционером в счет оплаты акций, становятся собственностью общества, и акционер не вправе требовать их возврата; не может он соответственно вернуть обществу приобретенные акции в целях выхода из него. Акции можно лишь продать, подарить, завещать, т.е. уступить новому акционеру в установленном законом порядке.

Подчеркивая возникновение у акционера обязательственных прав, ГК и Закон об акционерных обществах устраняют тем самым ошибочную трактовку его отношений с обществом, которая давалась в Законе о предприятиях (п. 3 ст. 11) и в п. 43 Положения об акционерных обществах, утв. Постановлением СМ РСФСР от 25.12.90 N 601 (СП РСФСР, 1991, N 6, ст. 92), где говорилось, что имущество акционерного общества закрытого типа (оно необоснованно отождествлялось с товариществом с ограниченной ответственностью) принадлежит его участникам на праве общей долевой собственности. Имущество общества принадлежит только ему (п. 1 ст. 66 ГК).

Указанный принцип построения отношений, характерный для акционерных обществ, гарантирует устойчивость их финансовой базы — уставного капитала: на его размер не влияет смена акционеров (в отличие, например, от выхода участников из состава товарищества).

Отдельные изъятия из этого правила установлены для участников народных предприятий (см. п. 1 ст. 2, п. 3 ст. 3, пп. 4 — 6 ст. 6, ст. 7 Закона о народных предприятиях), а также в случаях наделения акционеров правом требовать выкупа акций обществом (при наступлении обстоятельств, указанных в ст. 75 Закона об акционерных обществах).

Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам, а общество — по долгам своих участников. В этих положениях Закона отражен принцип самостоятельной ответственности каждого субъекта гражданско-правовых отношений. Исключения допускаются лишь в случаях, предусмотренных законодательством. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части принадлежащих им акций. Данная норма основана на обязанности акционеров оплачивать приобретаемые акции в течение установленного срока; она одновременно защищает интересы кредиторов общества, экономической гарантией которых должен служить его уставный капитал, формируемый за счет оплаты акций (см. ст. 99 ГК).

Фирменное наименование общества должно отвечать требованиям ст. 54 ГК. В фирменном наименовании необходимо указывать организационно-правовую форму юридического лица (акционерное общество), его тип (открытое или закрытое), название, индивидуализирующее общество, например: открытое акционерное общество «Прогресс». В сокращенном наименовании общества на русском языке может использоваться аббревиатура «ЗАО» или «ОАО». Иные термины и аббревиатуры, отражающие организационно-правовую форму общества, в т.ч. заимствованные из иностранных языков, не должны включаться в его фирменное наименование, если иное не предусмотрено федеральными законами и другими правовыми актами Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству в наименовании некоторых коммерческих организаций, осуществляющих специализированные виды деятельности, должны содержаться слова, свидетельствующие о принадлежности их к этим организациям, например «банк» (ст. 7 Закона о банках).

Действие Закона об акционерных обществах, определяющего правовое положение общества, права и обязанности акционеров, распространяется на все акционерные общества, созданные или создаваемые на территории Российской Федерации, кроме случаев, когда иное установлено данным Законом или другими федеральными законами.

В ст. 1 (пп. 3 — 5) Закона названы три группы обществ, особенности правового регулирования которых могут предусматриваться специальными нормативными актами. Это акционерные общества, действующие в банковской, страховой и инвестиционной сферах (п. 3 ст. 1), а также общества, созданные на базе колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий (п. 4 ст. 1). Особенности правового регулирования названных обществ определяются специальными федеральными законами.

К ним относятся: Закон о банках, Закон о ЦБР, Закон об организации страхового дела и ряд других актов, в т.ч. изданных в развитие этих Законов. Впредь до принятия и введения в действие федеральных законов, устанавливающих особенности правового регулирования для акционерных обществ в агропромышленном комплексе, должны были действовать ранее изданные правовые акты, касающиеся этих вопросов, — указы Президента РФ, постановления Правительства РФ (п. 5 ст. 94 Закона об акционерных обществах). В настоящее время некоторые из них признаны утратившими силу.

В соответствии с законодательством акционерные общества могут быть двух типов: открытые и закрытые. Основные разграничительные признаки связаны с порядком и условиями размещения (продажи) выпускаемых ими акций и правами акционеров по их отчуждению и приобретению. Есть и другие особенности.

Открытое акционерное общество характеризуется следующим:

а) оно вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и свободную их продажу, т.е. размещать свои акции среди неограниченного круга лиц;

б) число учредителей и акционеров открытого общества не ограничено;

в) минимальный размер уставного капитала открытого общества должен составлять не менее 1000-кратной суммы МРОТ, установленного федеральным законом на дату регистрации общества (ст. 26 Закона об акционерных обществах);

г) открытое общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

Закрытое акционерное общество отличается от открытого тем, что:

а) его акции могут распределяться только среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Закрытое общество не вправе проводить открытую подписку на акции;

б) число участников закрытого общества не должно превышать 50. Если этот предел будет превышен, то общество необходимо в течение одного года преобразовать в открытое, иначе оно подлежит ликвидации (п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах);

в) минимальный размер его уставного капитала должен составлять не менее 100-кратной суммы МРОТ, действующего на дату государственной регистрации общества (ст. 26 Закона);

г) акционеры закрытого общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. Уставом общества может быть предусмотрено преимущественное право самого общества на приобретение таких акций, если акционеры не используют свое право (п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах).

Устанавливая предел числа акционеров закрытого общества (50), Закон вместе с тем оговаривает, что это ограничение не распространяется на общества, созданные до введения его в действие — до 1 января 1996 г. (п. 4 ст. 94 Закона об акционерных обществах). Они могут сохранять прежний численный состав, превышающий указанный предел. Закрытое общество может насчитывать более 50 акционеров и в случаях, когда оно возникло в результате преобразования в него общества с ограниченной ответственностью, имевшего более 50 участников, в порядке и сроки (до 1 июля 1999 г.), которые установлены ст. 59 Закона об ООО.

Народные предприятия, создаваемые в форме закрытых акционерных обществ, могут иметь до 5 тыс. акционеров.

Производственный кооператив.

Подобно хозяйственным товариществам и обществам производственные кооперативы представляют собой коммерческие организации, построенные на корпоративных началах, т.е. являются добровольными объединениями граждан на основе членства. По общему правилу членами кооператива могут быть дееспособные граждане. Вместе с тем Закон о производственных кооперативах и Закон о сельскохозяйственной кооперации, реализуя норму, содержащуюся в ст. 26 ГК, устанавливают, что членами производственного кооператива, а также сельскохозяйственного производственного кооператива могут стать несовершеннолетние, достигшие 16 лет.

В соответствии со ст. 2 ГК правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не установлено федеральным законом. Следовательно, членами производственных кооперативов могут быть и иностранные граждане, и лица без гражданства. Это специально предусмотрено в Законе о производственных кооперативах (ст. 7).

Если хозяйственные товарищества представляют собой объединение труда (за исключением вкладчиков в товариществе на вере), а хозяйственные общества — объединение капитала, то производственный кооператив является объединением и труда, и капитала: все члены кооператива обязаны внести паевой взнос, а также участвовать личным трудом либо принимать иное участие в деятельности кооператива. При этом число членов кооператива, внесших паевой взнос, но не принимающих личного трудового участия в его производственно-хозяйственной деятельности, не может превышать 25% числа членов, которые лично участвуют в деятельности кооператива. Для сельскохозяйственных производственных кооперативов Законом о сельскохозяйственной кооперации установлено, что личным трудом членов кооператива должно выполняться не менее 50% всех работ (п. 6 ст. 3).

Ограничена и возможность привлечения к производственной деятельности кооператива наемных работников. Их средняя за отчетный период численность не может превышать 30% (ст. 21 Закона о производственных кооперативах). Эти ограничения не касаются выполнения работ по гражданско-правовым договорам.

Закон о производственных кооперативах по вопросу о членстве юридических лиц отсылает к учредительным документам кооператива, т.е. юридическое лицо может быть членом конкретного кооператива, если это предусмотрено в уставе последнего. Такое юридическое лицо должно быть представлено в данном кооперативе физическим лицом, уполномоченным надлежаще оформленной доверенностью.

В соответствии с Законом о сельскохозяйственной кооперации юридические лица могут состоять в кооперативе лишь как ассоциированные члены. В ст. 14 Закона содержится специальное регулирование порядка приема их в кооператив и правового положения юридических лиц как ассоциированных членов кооператива.

Члены кооператива отвечают личным имуществом по долгам кооператива, если у последнего нет достаточных средств для погашения своих долгов. Закон о сельскохозяйственной кооперации определил минимальный размер такой ответственности — не менее 5% обязательного паевого взноса (п. 2 ст. 37). Установление размера и порядка субсидиарной ответственности членов кооператива в его уставе обязательно. Без соответствующей записи в уставе регистрация кооператива производиться не должна.

Наименование «производственный кооператив» — это дань традиции, поскольку целью его создания может быть наряду с производственной и любая иная хозяйственная деятельность: сбыт промышленной и иной продукции, торговля, строительство, бытовое и иные виды обслуживания, проведение научно-исследовательских и конструкторских работ, оказание медицинских, правовых, маркетинговых и других не запрещенных законом видов услуг.

ГК воскрешает известное со времен дореволюционной России наименование кооператива — «артель». Соответственно в фирменном наименовании производственного кооператива на равных основаниях могут использоваться слова «производственный кооператив» или «артель». Сельскохозяйственные производственные кооперативы в соответствии с Законом о сельскохозяйственной кооперации подразделяются на три вида: сельскохозяйственная артель (колхоз), рыболовецкая артель (колхоз) и кооперативное хозяйство (коопхоз). Поэтому в фирменном наименовании должны быть использованы соответственно слова «сельскохозяйственная артель», или «колхоз», либо «рыболовецкая артель», или «рыболовецкий колхоз», либо «коопхоз».

В соответствии с ГК приняты: Закон о производственных кооперативах и Закон о сельскохозяйственной кооперации. При этом в Законе о производственных кооперативах (ст. 2) предусмотрено, что особенности создания и деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов определяются Законом о сельскохозяйственной кооперации. Аналогичное указание содержится и в ст. 14 Вводного закона.

Исходя из названных норм следует признать, что ГК и Закон о производственных кооперативах содержат общее регулирование, а Закон о сельскохозяйственной кооперации является специальным по отношению к ним. Следовательно, при отсутствии специального регулирования могут быть применены общие нормы, содержащиеся в Законе о производственных кооперативах.

Указанные законы значительно расширили законодательную базу, определяющую правовое положение производственных кооперативов, права и обязанности их членов. Среди актов, регулирующих соответствующие отношения, помимо Конституции, ГК, Закона о производственных кооперативах и Закона о сельскохозяйственной кооперации названы другие федеральные законы, а также нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по вопросам совместного ведения, отнесенным к их компетенции в соответствии с Конституцией.

Полное товарищество

5/5 (1)

Что такое полное товарищество

Одним из видов хозяйственного товарищества является полное товарищество. Оно характеризуется тем, что его участники несут ответственность за результаты деятельности товарищества не только своими вкладами в него, но и всем имуществом, на которое может быть обращено взыскание.

Первоначально такой вид товарищества пошел от товарищества семейного типа, когда семья несла ответственность за ведение бизнеса и требовала доверия между собственниками предприятия. Сейчас учредить полное товарищество могут юридические, а не физические лица.

Характеристика и признаки

Действующее законодательство, регулирующее деятельность полного товарищества, предусматривает:

  • полная ответственность для товарища наступает вне зависимости от времени вступления в товарищество. То есть те, кто вступил спустя некоторое время после начала регистрации такого товарищества, несут одинаковую ответственность с теми, кто стоял у истоков деятельности полного товарищества;
  • после выхода из состава полного товарищества за вышедшим участником сохраняется ответственность за результаты деятельности товарищества еще на протяжении двух лет;
  • участник полного товарищества не имеет права заниматься аналогичной деятельностью, которую ведет товарищество, так как это будет конкуренцией. При установлении такого факта на такого участника может быть возложена обязанность возместить причиненные убытки, а сам он подлежит исключению из состава участников полного товарищества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бесплатная помощь кредитного юриста.

Учредители и учредительные документы

В качестве учредителей полного товарищества могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Физические лица быть участниками такого товарищества не могут.

Основным документом, который регламентирует деятельность товарищества, выступает учредительный договор. Подписать документ должны все участники.

Внимание! Закон предписывает, что в содержание учредительного договора в обязательном порядке должны быть включены следующие пункты:

  • полное и сокращенное название создаваемого товарищества;
  • юридический адрес места регистрации товарищества;
  • порядок осуществления коммерческой деятельности;
  • общая величина взносов всех участников;
  • величина долевого взноса для каждого из участников товарищества;
  • до какого времени следует оплатить учредительный взнос;
  • какие меры ответственности применяются к нарушителю за нарушение учредительного соглашения.

В учредительном договоре прописывается порядок создания юридического лица, определяется порядок проведения общей работы, оговариваются условия по формированию и использованию имущества товарищества, а также условия осуществления коммерческой деятельности.

Учредительным договором определяются условия и порядок распределения предполагаемой прибыли и возможных убытков. В учредительном договоре предельно четко прописывается процедура вступления в товарищество и порядок выхода из него.

Количество, права, обязанности и ответственность участников

Учредители товарищества, которые состоят из коммерческих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, называются участниками товарищества, а в дальнейшем – полными товарищами.

Полное товарищество может быть создано не менее чем двумя участниками. В учредительном договоре прописываются права и обязанности, а также сумма взносов, которую участники решают вложить в копилку. Это складочный капитал.

Участники полного товарищества пользуются равными правами независимо от того, у кого из них какой вклад в копилку был внесен при учреждении товарищества. По общему правилу каждый товарищ владеет одним голосом.

Однако могут быть и исключения, когда такое положение не оговорено в учредительном договоре. Тогда решение принимается на основании голосования от количества присутствующих участников большинством голосов.

Важно! Каждый из участников полного товарищества вправе:

  • получать доход соразмерно величине учредительного взноса;
  • участвовать во всех делах товарищества, которое пользуется правами юридического лица;
  • получать подробные сведения о работе товарищества, финансовом и коммерческом результате, состоянии капитала и ведения документации;
  • получать сведения о порядке распределения прибыли, которая получена товариществом за определенный период работы;
  • претендовать на имущество, которое осталось нераспределенным в результате реорганизации товарищества;
  • выйти из состава учредителей товарищества в любое удобное время без ограничений.

Что касается ответственности, то ее несет каждый участник полного товарища независимо от величины учредительного взноса. Это означает, что любой из участников товарищества отвечает за действия другого или других участников не только вкладом, но и личным имуществом, на которое возможно обратить взыскание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ответственность за предпринимательскую деятельность без регистрации.

В обязанности участников полного товарищества также входит:

  • выделение определенной части полученной финансовой прибыли для увеличения размера уставного фонда;
  • при вступлении в товарищество внести не менее половины размера учредительного взноса, а остальную часть – в течение оговоренного срока. Обычно это происходит на протяжении одного года;
  • за нарушение срока внесения учредительного взноса участник выплачивает неустойку в размере 10% от суммы невнесенных средств. Кроме того, на такого участника возлагается обязанность возместить убытки, которые понесли другие участники полного товарищества, в результате деятельности с неполным учредительным (складочным) капиталом;
  • не разглашать сведения, касающиеся работы товарищества (коммерческую тайну), если этого требуют интересы;
  • принимать активное участие в деятельности товарищества;
  • воздержаться от совершения сделок, проводимых от своего имени, которые аналогичны тем, которые проводит товарищество.

Внимание! Наши квалифицированные юристы окажут вам помощь бесплатно и круглосуточно по любым вопросам.

Органы управления

В обычном понимании в полном товариществе нет органа управления. Конкретный участник имеет такие же права, как и остальные товарищи. Действуют участники без оформления доверенности от имени товарищества.

Однако учредительным договором может быть установлена иная форма управления товариществом с заранее оговоренными ролями каждого учредителя.

Если требуется принять решение о совершении конкретной сделки, то собираются участники и принимают совместное решение, каким образом поступить.

Если товарищество практикует ведение дела конкретным участником от имени большинства, то он должен иметь доверенность, подписанную другими товарищами. Данное положение прописывается в учредительном договоре.

При необходимости отзыва доверенности и передоверия прав другому участнику требуется принятие решения на уровне участников полного товарищества с внесением изменений в учредительный договор.

Посмотрите видео. Виды юридических лиц:

Формирование уставного капитала полного товарищества производится за счет средств каждого из участников. При этом минимальный и максимальный размер законодательно не ограничен, поэтому он всецело зависит от решения самих участников полного товарищества.

Соответственно, от размера вклада конкретного участника товарищества в уставной капитал напрямую зависит объем получаемой прибыли и ответственность каждого участника.

Учите! Учредительный договор содержит полную и подробную информацию:

  • о порядке формирования уставного капитала;
  • размере взноса конкретного участника товарищества;
  • в каких случаях возможно увеличение или уменьшение уставного капитала;
  • порядок покрытия убытков за счет общих взносов.

Цифровое выражение уставного капитала имеет значение для банковских учреждений при рассмотрении вопроса о кредитовании проектов товарищества. Ориентируясь на данный показатель, банк принимает решение об обеспечении возврата выданных кредитных ресурсов.

Цели деятельности

Поскольку полное товарищество действует только в коммерческой сфере, то его цель – получение прибыли от предпринимательской деятельности. Капитал товарищества позволяет эффективнее вести бизнес, чем если им бы занимался отдельный участник.

Кроме того, со стороны бизнес-партнеров к полному товариществу больше доверия, так как участники рискуют не только взносом в уставной фонд, но и личным имуществом. При этом направления деятельности полного товарищества могут быть совершенно разнообразные.

Так, это может быть:

  • промышленное и жилищное строительство;
  • развитие новых технологий;
  • промышленный пошив одежды;
  • другие высоко прибыльные направления.

Порядок регистрации

Запомните! Для того чтобы зарегистрировать полное товарищество, потребуется подготовить определенные сведения и собрать необходимые документы, которые подтвердят:

  • полное и сокращенное название товарищества;
  • род и вид предполагаемой деятельности;
  • данные о величине уставного капитала, порядок формирования;
  • выбранная система налогообложения;
  • юридический адрес товарищества. При этом допускается регистрация по одному адресу, а нахождение офиса товарищества – по-другому. Можно использовать как собственные помещения, так и арендованные;
  • полные сведения о каждом из учредителей, а также копии необходимых документов.

За регистрацию юридического лица в форме полного товарищества придется уплатить государственную пошлину в пределах 4 тысяч рублей. Документы на регистрацию подает уполномоченное лицо товарищества, полномочия которого заверены нотариально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бесплатная юридическая консультация по налоговым вопросам.

Ликвидация и реорганизация

Положения статьи 61 Гражданского кодекса регулируют порядок ликвидации и реорганизации полного товарищества. Так, оно может быть ликвидировано в том случае, если состав покидают все участники, либо оно состоит из одного участника товарищества.

Если в составе товарищества остается хоть один участник, он имеет право преобразовать полное товарищество в хозяйственное общество. Это предусмотрено нормами гражданского законодательства.

При этом такую процедуру можно произвести только в течение 6 месяцев со дня выхода остальных участников из товарищества.

Следует иметь в виду, что ликвидировать полное товарищество можно в том случае, если это предусмотрено учредительным договором. В остальных случаях товарищество действует бессрочно, реорганизации и ликвидации не подлежит.

Преимущества и недостатки ПТ

Как и любой субъект предпринимательской деятельности, полное товарищество имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Внимание! К положительным стоит отнести:

  • возможность получить дополнительные средства для ведения бизнеса, не привлекая заемных средств. При постоянном или периодическом расширении состава участников товарищество постоянно подпитывается финансовыми ресурсами;
  • полное товарищество имеет преимущество перед другими организационно-правовыми формами юридических лиц коммерческой направленности, так как со стороны потенциальных кредиторов есть уверенность в возврате выданного займа.

К недостаткам и основному риску следует отнести обязанность каждого участника товарищества в случае убытков или долгов отвечать по ним не только своим взносом в уставной фонд, но и личным имуществом, на которое по закону можно обратить взыскание.

Посмотрите видео. Уставной капитал:

Дорогие читатели нашего сайта! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:

8 (499) 322-73-27

Москва, Московская область

8 (812) 507-82-87

Санкт-Петербург, Ленинградская область

Статья 66.1. Вклады в имущество хозяйственного товарищества или общества

1. Вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

2. Законом или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества могут быть установлены виды указанного в пункте 1 настоящей статьи имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

(Статья дополнительно включена с 1 сентября 2014 года Федеральным законом от 5 мая 2014 года N 99-ФЗ)

Комментарий к статье 66.1 ГК РФ

1. Комментируемая статья введена в ГК РФ Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ <1>. Положения статьи распространяют свое действие на все хозяйственные товарищества и общества и определяют виды имущества, которое может быть внесено в качестве вклада участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество.

———————————
<1> Собрание законодательства РФ. 2014. N 19. Ст. 2304.

Речь в данной статье идет прежде всего о вкладе в уставный (складочный) капитал. Учредители (участники) хозяйственного товарищества или общества, внося вклады в уставный (складочный) капитал (оплачивая доли, акции), формируют тем самым первоначальную имущественную основу деятельности юридического лица, минимальный размер его имущества, обеспечивающий и гарантирующий интересы его кредиторов.

В соответствии с п. 1 комментируемой статьи вкладом могут быть:

— денежные средства;

— вещи;

— доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ;

— государственные и муниципальные облигации;

— подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Нужно отметить, что определение вклада в имущество претерпело значительные изменения по сравнению с определением, предусмотренным ранее в п. 6 ст. 66 ГК РФ (в редакции ст. 66 ГК, действовавшей до 1 сентября 2014 г.). Из него были исключены общие формулировки: «ценные бумаги», «имущественные права или иные права, имеющие денежную оценку». Таким образом, теперь отсутствует возможность внесения в уставный (складочный) капитал прав аренды, прав требования и др. Только отдельные имущественные и иные права, отдельные виды ценных бумаг, предоставляющие, по замыслу законодателя, большую имущественную стабильность, могут выступать в качестве вклада.

Соответствующие изменения обусловлены стремлением законодателя к упорядочению требований к составу уставного капитала, с тем чтобы наполнить уставный капитал реальным содержанием и стимулировать реализацию его обеспечительной функции. Так, еще в Концепции развития законодательства о юридических лицах, разработанной Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, отмечалось, что действующие «требования к составу уставного капитала не способствуют осуществлению уставным капиталом его функций. Существующее положение таково, что в качестве вкладов в уставный капитал могут вноситься, помимо денег, ценные бумаги, другие вещи и имущественные права, а также иные права, имеющие денежную оценку. Это весьма широкое определение вклада нуждается в конкретизации и ограничении» <1>. Данная позиция была учтена при подготовке изменений в ГК РФ.

———————————
<1> См.: п. 1.4 Концепции развития законодательства о юридических лицах (проект) // Вестник гражданского права. 2009. N 2.

Существовавшее (до 1 сентября 2014 г.) определение вклада, по сути, позволяло вносить в уставный (складочный) капитал любое имущество, которое зачастую действительно не могло обеспечить имущественную базу юридического лица. В частности, в договоре об учреждении общества с ограниченной ответственностью его учредители могли установить, что выход участника из общества влечет прекращение права пользования имуществом, переданного в уставный капитал. Хотя существовал механизм защиты прав общества в случае досрочного прекращения права пользования имуществом путем выплаты компенсации (п. 3 ст. 15 Закона об ООО), однако и его нельзя признать абсолютно обеспечивающим интересы общества с учетом достаточно общего характера формулировок нормы. Кроме того, возникали споры в отношении того, был ли внесен в качестве вклада в уставный (складочный) капитал объект недвижимости или право пользования им <1>. Проблемы наполнения уставного капитала имели место и при оплате его некоторыми ценными бумагами, например векселем, так как к правомерному обороту и реализации данной ценной бумаги предъявляется достаточно много формальных требований. Так, при определенных обстоятельствах (например, при пропуске сроков протеста векселя в неплатеже) получить платеж по переводному векселю практически невозможно.

———————————
<1> См., например: Постановление Президиума ВАС РФ от 5 июня 2001 г. N 10667/00 по делу N А40-37675/98-2-411.

В настоящее время конструкция п. 1 комментируемой статьи закрепляет более узкий перечень имущества. Проводится идея приоритета денежных вкладов в уставный (складочный) капитал (вносимых как наличными деньгами, так и безналичными денежными средствами), общий термин «денежные средства» выделен в статье особо и стоит на первом месте по сравнению с другими.

В качестве неденежных вкладов могут выступать вещи, если они не ограничены в гражданском обороте и могут свободно отчуждаться (ст. 129 ГК). В юридической науке под вещами понимаются, как правило, предметы материального мира (движимые и недвижимые вещи), имеющие «экономическую форму товара» <1>.

Законодатель отдельно оговаривает, что вкладом могут быть доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ.

Представляется, что, указывая непосредственно на возможность внесения в качестве вклада «долей (акций) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ», законодатель подразумевает, что посредством передачи доли или акций передаются имущественные права, возникающие при обладании соответствующей долей в уставном капитале или акциями, как комплекс соответствующих корпоративных прав.

Из видов ценных бумаг, предусмотренных законом, в комментируемой статье прямо упоминаются (помимо акций) только государственные и муниципальные облигации. Их правовой статус определяется Федеральными законами от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» <1> и от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» <2>. Другие виды ценных бумаг, в том числе иные облигации, не упомянуты, что свидетельствует о намерении законодателя исключить их из состава имущества, вносимого в качестве вклада. Допущение внесения в качестве вклада государственных и муниципальных облигаций объясняется, очевидно, публичным характером данных финансовых инструментов и предусмотренным для них механизмом государственного (муниципального) гарантирования, что в совокупности служит большей защищенности прав, вытекающих из обладания такими ценными бумагами.

———————————
<1> Собрание законодательства РФ. 1996. N 17. Ст. 1918.
<2> Собрание законодательства РФ. 1998. N 31. Ст. 3814.

Одно время возникали вопросы в отношении возможности внесения в уставный (складочный) капитал в качестве вклада объектов интеллектуальной собственности. В Постановлении Пленума ВС РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» <1> были даны разъяснения, согласно которым «вкладом не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или «ноу-хау». Однако в качестве вклада может быть признано имущественное право «пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством».

———————————
<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. N 9.

Указанные разъяснения получили развитие в ст. 66.1 ГК РФ. Законодатель прямо указал, что вкладом могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

В силу ст. 1226 ГК РФ интеллектуальные права признаются на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (интеллектуальную собственность). К интеллектуальным правам относятся исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права (авторские права и т.п.) и иные права. К иным правам (не охватываемым исключительным правом и в то же время не относящимся к личным неимущественным правам) относятся, в частности, право следования, право доступа, право на вознаграждение за использование служебного произведения.

Передаваться в уставный (складочный) капитал могут только оборотоспособные (отчуждаемые) интеллектуальные права, подлежащие денежной оценке. Так, не могут отчуждаться личные неимущественные права автора, право следования и другие права при наличии соответствующего указания в законе.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 11 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо право его использования передается в уставный (складочный) капитал путем заключения договора об отчуждении исключительного права либо лицензионного договора <1>. В договоре рекомендуется указывать, что соответствующее право вносится в счет оплаты вклада в уставный (складочный) капитал <2>.

Следует отметить, что Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ не исключил возможность оплаты уставного капитала общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества путем зачета требований к обществу в случаях, предусмотренных законами о таких обществах (п. 2 ст. 90 и п. 2 ст. 99 ГК). Речь идет о зачете денежных требований в порядке ст. 410 ГК РФ, который допускается с определенными особенностями при последующем увеличении уставного капитала. Данный способ реструктуризации долга в капитал общества, введенный в 2009 г. <1>, был призван создать возможности для улучшения экономического положения должника без привлечения дополнительного заемного финансирования. Хотя реальное увеличение уставного капитала в результате такого вклада вызывает вопросы.

———————————
<1> Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. N 352-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. N 52 (ч. 1). Ст. 6428.

Согласно комментируемой статье вклад в имущество хозяйственного товарищества или общества не ограничивается вкладом в его уставный (складочный) капитал. Это следует также и из п. 2 ст. 67 ГК РФ, в соответствии с которым «участник хозяйственного товарищества или общества обязан вносить вклады в уставный (складочный) капитал и вклады в иное имущество хозяйственного товарищества или общества» <1>. К таким вкладам также применяются положения комментируемой статьи.

2. Пунктом 2 комментируемой статьи предусмотрено, что закон или учредительный документ хозяйственного товарищества или общества может устанавливать в отношении отдельных видов имущества, предусмотренных настоящей статьей, запрет на внесение их в качестве вклада в уставный (складочный капитал).

Такие изъятия могут устанавливаться законом для юридических лиц, осуществляющих отдельные виды деятельности. Например, согласно ст. 11 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности» Банк России устанавливает перечень видов имущества в неденежной форме, которое может быть внесено в оплату уставного капитала кредитной организации. Для формирования уставного капитала кредитной организации не могут быть использованы привлеченные денежные средства. Законом РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» предусмотрено, что внесение в уставный капитал страховых организаций заемных средств и находящегося в залоге имущества не допускается. Оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций производится исключительно в денежной форме в валюте Российской Федерации (ст. ст. 6, 25 Закона). Акции акционерного инвестиционного фонда могут оплачиваться только денежными средствами или имуществом, предусмотренным его инвестиционной декларацией (п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»). При этом закон не допускает установления для товариществ и обществ расширенного перечня имущества по сравнению с содержанием п. 1 комментируемой статьи.

Ограничения или изъятия в отношении вкладов могут быть предусмотрены и в учредительных документах хозяйственных товариществ и обществ по решению их учредителей (участников).

Функции уставного капитала

⇐ ПредыдущаяСтр 235 из 488

В правовой литературе традиционно выделяют три основные функции, которые должен выполнять уставный капитал хозяйственного общества:

— распределительная — через уставный капитал определяется доля участия каждого акционера (участника) в обществе и его прибыли*(607);

— материально-обеспечительная — внесенное в оплату вклада имущество составляет материальную базу для деятельности общества при его возникновении и при дальнейшем функционировании;

— гарантийная — общество несет перед кредиторами ответственность в пределах принадлежащего ему имущества, которое не может быть меньше уставного капитала.

Рассмотрим эти функции подробнее.

1. Распределительная функция.

Формирование уставного капитала позволяет определить долю участия каждого акционера (участника) в обществе. Зная долю (процент) участия конкретного акционера (участника) в уставном капитале, легко определить его влияние на общем собрании акционеров (участников) и размер причитающегося ему дохода от прибыли общества, поскольку количество голосов и размер его дохода соответствует проценту участия в уставном капитале. По общему правилу каждый акционер или участник общества с ограниченной ответственностью имеет на общем собрании число голосов пропорционально его доле в уставном капитале, такой же подход применяется при распределении прибыли общества. В то же время в обществе с ограниченной ответственностью возможны исключения: уставом по решению общего собрания участников может быть установлен иной, нежели пропорционально доле в уставном капитале, порядок определения числа голосов участников общества (абз. 5 п. 1 ст. 32 Закона об ООО) и иной порядок распределения прибыли между участниками (п. 2 ст. 28 Закона об ООО). Кроме этого, участники общества с ограниченной ответственностью могут быть наделены дополнительными правами, помимо прав, предусмотренных законодательством (п. 2 ст. 8 Закона об ООО).

2. Материально-обеспечительная функция.

Уставный капитал хозяйственного общества является имущественной основой для деятельности общества, первоначальным (стартовым) капиталом. Поэтому конкретный размер уставного капитала определяется учредителями в зависимости от вида деятельности, которым будет заниматься создаваемая организация.

3. Гарантийная функция.

Уставный капитал свидетельствует об определенной стоимости имущества, которым располагает общество. То есть следующей функцией уставного капитала является гарантийная функция. Назначение уставного капитала — гарантировать обязательства общества перед третьими лицами. Поскольку в отличие от участников полных товариществ участники хозяйственных обществ по общему правилу, установленному в ст. 56 ГК РФ, не несут ответственности по обязательствам общества собственным имуществом, следовательно, общество должно располагать имуществом, на которое его кредиторы смогут обратить взыскание. Для выполнения гарантийной функции в законодательстве установлен минимальный размер уставного капитала хозяйственного общества. Также в целях обеспечения формирования уставного капитала общества при его создании предусмотрен запрет на освобождение учредителей общества от обязанности внесения вкладов в уставный капитал общества.

Существующий минимальный размер уставного капитала, как нередко отмечается в правовой литературе, не может обеспечить интересы кредиторов, поскольку указанная в Законе величина уставного капитала слишком незначительна в современном гражданском обороте и не способна гарантировать интересы кредиторов*(608).

Гарантийная функция не означает, что уставный капитал должен быть неприкосновенен и не может использоваться на текущие нужды общества. Уставный капитал используется обществом для предпринимательской деятельности и может быть израсходован в том числе для приобретения имущества, на оплату аренды помещений, выплату зарплаты работникам и т.д. Законодательство не ограничивает расходование уставного капитала, и имеющиеся в литературе предложения о необходимости введения подобных ограничений, на наш взгляд, ошибочны. Кроме того, размер уставного капитала, зафиксированный в уставе общества, может не соответствовать стоимости реально полученных обществом денежных средств и имущества.

Гарантийная функция уставного капитала общества заключается в том, что стоимость чистых активов общества не может быть меньше размера уставного капитала.

Согласно п. 4 ст. 99 ГК РФ: если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано принять меры, предусмотренные Законом об АО. В соответствии с п. 4 ст. 35 Закона об АО, если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

При этом правило о необходимости уменьшения уставного капитала общества в случае, когда стоимость чистых активов общества оказывается меньше уставного капитала, действует применительно к ООО (п. 3 ст. 20 Закона об ООО).

Если стоимость чистых активов хозяйственного общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации (п. 11 ст. 35 Закона об АО, п. 3 ст. 20 Закона об ООО).

Понятие «чистые активы»

Понятие «чистые активы» и порядок определения стоимости чистых активов акционерных обществ определены в правовых актах, регулирующих бухгалтерский учет, поскольку стоимость чистых активов общества оценивается исключительно по данным бухгалтерского учета*(609).

В соответствии с Законом об ООО порядок определения стоимости чистых активов общества должен устанавливаться федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными актами (п. 3 ст. 20 Закона об ООО). Однако требуемый федеральный закон до сих пор не принят. В настоящее время при определении стоимости чистых активов общества с ограниченной ответственностью следует руководствоваться правилами, установленными для акционерных обществ.

Чистые активы акционерного общества — это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету*(610).

Активы общества состоят из денежных средств и имущества общества, а пассивы представляют собой обязательства общества перед третьими лицами.

Таким образом, выполнение уставным капиталом общества гарантийной функции не означает ограничения ответственности общества размером уставного капитала. Юридические лица, в том числе хозяйственные общества, отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом, независимо от размера уставного капитала (ст. 56 ГК РФ). Уставный капитал общества сам по себе как определенная совокупность денежных средств и имущества не является гарантией обязательств общества, наличие уставного капитала создает лишь определенный юридический механизм контроля за реальным имуществом общества.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *